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著作權法但是智慧財產權領域中一環,民眾日常生活關係密切,發生疑問部分。

本局加強社會大眾著作權保護觀念之建立,特敦請益思科技法律事務賴文智律師基本著作權概念進行分類説:依現行著作權法架構循序介紹外,並配合將目前大眾詢及著作權問題加以解析,以期提供眾圖索驥依循。

謹藉此賴律師致上謝意,期待本書能讓大家能著作權「一點」。

著作權保護,著作權法第10條規定,「著作人於著作完成時享有著作權。

」只要著作創作完成,自動受到著作權法保護,需要任何機關或組織進行註冊或登記程序,需要公開發表,要求著作發表時要表明姓名或筆名。

我國著作權法著作權區分為著作人格權著作財產權。

著作人格權是用來保護著作人名譽、聲望及其人格利益,因為每一個著作代表著作人心血結晶,和著作人分離,所以著作人格權可以讓或繼承,目前著作人格權包括有公開發表權、姓名表示權及禁止改變權三種權利。

著作財產權是賦予著作人他創作著作,所可以享受財產上、經濟上權利。

透過著作財產權讓、授權,使著作人獲得程度經濟利益,得以維持生活或促進創作意願。

著作財產權會隨著社會上著作利用方式而有所調整,目前保護權利包括:製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權、公開演出權、公開傳輸權、公開展示權、改作權、編輯權、散佈權及出租權。

是不是所有人類精神活動成果,是屬於受著作權法保護著作呢?不是。

著作權法於保護著作,設有保護要件。

著作權法定義,「著作」是指文學、科學、藝術或其他學術範圍創作。

原則上,作品是否受著作權保護,其要件可歸納如下:1.是人類精神力作用成果:著作權法保護對象是人類精神文明智慧成果,是有人類精神力灌注其中所完成作品受保護。

舉例來説,如果是翻譯軟體進行整篇文章翻譯,翻譯成果即使接近,因為是人工智慧成果,並不是人類精神創作,受著作權法保護。

2.「表達」而外顯:創作結果客觀化表達形諸於外,能人類感官所能感知其內容者,給予保護。

而且,受著作權保護對象限於表達本身,而不及於藉由表達傳達思想。

3.獨立創作且具有創作性:獨立創作作品著作人自行完成,只要不是抄襲或複製他人既有著作。

而創作性是只要具有程度創意,可認為作者精神作用達到程度,足以表現其個性或獨特性,給予保護。

4.屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍:這個要件是於「實用性」,強調創作具有「文學、科學、藝術性」受保護。

實用物品技術性創新不受著作權法保護,可能另外透過專利法加以保護。

此外,著作權法第9條將「憲法、法律、命令或公文」、「政府機關憲法、法律、命令或公文所作成翻譯物或編輯物」、「標語及通用符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆」、「單純傳達事實新聞報導作成語文著作」及「依法令舉行各類考試試題及其備用試題」排除於著作權保護範圍之外,若屬於第9條作品,無論是否具備前述保護要件,受著作權法保護。

這些著作不僅範圍,並且我們日常生活息息相關。

翻開書報雜誌、打開電腦,每天接觸新聞評論、散文、説、學術論述、演講、詩、詞、劇本,是語文著作,而像Windows、Linux、Office、Photoshop使電腦運作或執行功能指令組合,是電腦程式著作。

打開廣播,傳來阿妹成名曲《姊妹》,其中張雨生創作展現音樂旋律與意境曲譜歌詞部分是音樂著作;張惠妹演唱詮釋詞曲內容是表演;唱片公司錄製成錄音帶、CD、MP3,是錄音著作。

著作權法第11條規定:「Ⅰ受僱人於職務上完成著作,該受僱人著作人。

事實上,著作權法旨保護人類文學、科學、藝術性精神創作成果,前述著作種類只是例示,舉屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍創作,符合著作權法保護要件,可以受到保護。

著作權法透過「例示」方式,幫助國人瞭解著作權法保護著作類型,未來科技持續發展可能產生形態著作,保留了可能性。

衍生著作,稱為改作著作,是既有著作翻譯、編曲、改寫、拍攝影片方式,另行添加創意進行改作所得作品。

因為著作權法保護創意活動成果,所以,既有著作之外,對改作人投入心力改作成果,獨立出一個「衍生著作」加以保護。

基本上,衍生著作所享有著作權,會著作種類而有所不同。

如果是説改編拍攝電影,電影説「衍生著作」,而電影享有著作權,因為電影屬於「視聽著作」,所有「視聽著作」所應享有著作權,這個「衍生著作」享有。

須提醒讀者注意是,並不是所有原著作加以改變行為,會使改變後著作,變成一個著作,獨立受到著作權法保護。

是改變過程中,改作人加入創意、心力達到創作高度,會認為是屬於「衍生著作」。

著作權法雖然賦予衍生著作一個獨立著作權,但並代表這個衍生著作著作權取代掉原著作著作權,這二個著作權是同時存在。

那麼,當有人有利用衍生著作時候,是不是要另外取得原著作權人?基本上,原著作權人權利並會因為他人事改作而受到影響,所以,理論上每一個衍生著作利用,應該原著作權人有權利可以控制。

但這樣會限制衍生著作流通利用,因此,實務上運作是取得改作授權時,同時衍生著作未來可能利用方式定。

舉例來説,出版社國外作者(或出版社)取得翻譯授權時,不是談翻譯,而是翻譯後出版一併談,可能是定一次權利金,作者不管出版社後發行、銷售多少數量,可能是定初期權利金,但之後每一本書收取百分比權利金。

不是只要取得翻譯授權,因為產生一個中文版本後,而出版社取得中文版本著作權可以任意發行、利用,原作者還是可以透過合約來控制後續利用行為,超出合約範圍利用,會構成著作權侵害。

著作權法第7條第1項規定:「資料選擇及編排具有創作性者編輯著作,獨立著作保護。

」説,如果將既有資料(無論是否受著作權法保護),透過有創意方式進行「選擇」及「編排」話,選擇及編排後成果,會受到著作權法保護,成為一個獨立「編輯著作」。

見編輯著作其實報章雜誌,報社或雜誌社總編輯,當天或當月眾多新聞報導或文章中,選取主題或分類,並編排成適閲讀或銷售版面,每一則新聞報導或文章具有獨立著作權之外,報社或雜誌社整體報紙版面或雜誌會另外有一個編輯著作著作權。

編輯著作收錄、編排資料,是否受著作權保護著作,並不是編輯著作是否受保護重點。

例如:坊間許多各式各樣六法,收錄法律條文著作權法第9條規定,不得為著作權保護標,但出版社許多法律裡選擇可能讀者常用法律,版面加以編輯,只要出版社選擇及編排具有創作性,例如:收錄法律、法律體系架構、編排時採直式或橫式、字元大小、間距、行距、留白,到法律條項標示方式,是可能彰顯出版社創意所在地方,只要能夠證明選擇及編排具有創作性,會產生一個編輯著作,其他出版社不能夠直接翻版加以發行。

有許多人常説,創作是一條道路,不過,社會存在許多集眾人力創作情形,例如:老師和研究生實驗結果撰寫成學術論文投稿、幾位好友一起分工合作完成一套電腦程式、二位大師一本專書。

一個著作有二個以上作者,而且這些作者之間是創作這個著作進行創作,而且這個創作不能拆開來獨立分離利用時,這樣著作會是著作權法稱「著作」。

著作著作權法上有二,一是著作財產權保護期間計算,後死亡著作人死亡後50年,因此,如果是年紀60歲大師25歲弟子一本教科書,假設弟子75歲才去世,則著作財產權保護期間是弟子去世後50年,師自己事創作可能多出三、四十年保護期間;二是著作著作財產權行使,如果有人之間,著作財產權行使、讓或設定質權,要得到全體著作財產權人,並不是自己是作者,可以任意利用著作,沒有所謂排名前作者可以決定著作外利用規定。

此外,有些著作雖然同時掛名二個以上作者,但並是「著作」。

例如:父親寫了一本教科書,兒女使父親教科書不致於跟不上時代,父親過世後,父親教科書底本加以修改、,父親兒女間並沒有「創作」意思,這種情形下,是兒女「改作」父親著作,説,父親著作是一個獨立著作,兒女修改、後版本,是另一個「改作著作」;或者是某一本童書是作家或插畫家合作,文字部分和插畫部分是可以分離利用,這時候只是二個著作結合起來利用;有時候數位教授會教科書,但是每一位教授撰寫章節,各自獨立,這種情形下,各自撰寫部分可以獨立利用,會是著作,不能享受著作處,不用承擔著作行使權利限制。

文學、藝術著作創作,往往是奠基於整個社會文化發展脈絡,加上個人巧思創意,而揮灑出令人激賞文藝作品。

觀摩、參考他人既存作品,乃是鼓勵創作促進文化發展時,兼顧基本需求。

因此,著作權法第10條之1規定:「本法取得著作權,其保護及於該著作表達,而不及於其表達思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

」李安導演拍攝電影「色.戒」例,劇本是改編張愛玲女士同名短篇説,我們瞭解電影和説有所差異,但是,著作權法於張愛玲女士小説保護到什麼程度?其實法條稱「及於該著作表達」。

只有在他人作品使用到張愛玲女士説中呈現表達方式時,會進入著作權法保護範疇,合法授權會構成侵害著作權。

李安導演「色.戒」這部電影裡,我們可以看到採用故事情節的舖陳,來表達那樣時空背景裡,國家民族情感、漢奸概念、個人情慾糾葛構築出一部具有戲劇張力作品,這時候屬於「表達」使用,因此,要取得合法授權,李安導演才能夠順利張愛玲女士作品改編成、拍攝成電影。

但是,如果我們是看到張愛玲女士説或李安導演電影,而發地寫下説或電影自己衝擊或感想,或是於間諜、特務內心世界衝突有,當年鄭蘋如謀刺丁默?故事,發揮想像力創作另外一篇説,只要表達方式,概念、思想方面相似,並會構成著作權侵害。

因此,我們可以知道著作權法保護表達,保護抽象思想或概念原則下,只有創意或觀念,沒有辦法直接主張受到著作權法保護,要自己創意或觀念透過創作轉化成客觀、作品,才能成為著作而受著作權法保護。

我們會聽到有人指稱別人「抄襲」他著作,侵害他著作權,聽到指稱抄襲人會説這粹是巧合,他自己是「獨立創作」,並沒有侵害著作權。

其實,著作權法並沒有使用「抄襲」字眼,來説,著作「抄襲」應該是指構成「製權」或「改作權」侵害。

舉例來説,AB所發表文章,原封地放到自己發表新書作為某一個章節,這時候會認為A「抄襲」B文章,著作權法上會認為A侵害B文章「製權」;若是A利用B所發表説,另行改寫成,是會認為A「抄襲」B文章,著作權法上因為A改寫動作有獨立創意,構成「改作」行為,所以,會認為A侵害了B「改作權」。

司法實務認為著作權人要主張他人著作「抄襲」時,要符合2個要件,一個是要證明他人有「接觸」自己著作,另一個是他人著作與自己著作「實質相似」。

於要證明有「接觸」會困難,實務上會透過著作發行數量、通路、時間、知名度,推斷有高度接觸可能性,或是當著作構成「實質相似」時,如果指稱「抄襲」人沒有辦法證明是「獨立創作」時候,可推定有「接觸」可能。

著作權法並要求創意是全世界獨一無二,有時確實會有平行獨立創作可能性,作者間地創作出相類著作,這時候因為2個相類著作符合著作權法保護要件,2個著作會各自擁有獨立著作權,彼此間會構成著作權侵害。

證明「獨立創作」經常用方式,一個是保留著作創作歷程紀錄,另一個是證明自己創作完成時點他人創作完成或發行之前。

我們可以理解,怎麼天才作家,創作不太可能直接無到有,總是會有一些創作過程軌跡可循,這些軌跡獨立創作證明,而若能證明自己創作完成他人之前,可以推論沒有接觸他人著作,會構成抄襲。

著作權法第10條規定,著作人於著作完成時享有著作權。

那麼,誰是著作人呢?著作權法定義,著作人是指「創作著作人」,所以,原則上,著作權是屬於實際事著作創作活動人。

這是因為人類精神創作活動成果歸屬,好像是工匠製作傢俱、建設公司蓋房子這類實體勞動,誰購買原料、進行加工,原則上應該這個出錢、出力人,工作成果完成時候,取得工作成果所有權。

著作權雖然是無體財產權,但和有體物所有權,是誰付出心力事創作,誰著作人原。

因此,雕刻大師朱銘構思,流著汗水各種可供創作材質敲打、切割、雕琢成藝術品,這些藝術品原件所有權屬於朱銘大師之外,藝術品受著作權法保護著作權,是朱銘大師心血結晶,著作權是屬於他。

不過,著作是一種精神層面創作,有時候著作人認定上,會困難,因為創作活動過程中,可能會夾雜多其他因素、力量介入,但並非所有參與著作完成之人是著作人,著作人限於基於自己創意活動,實際參與著作創作人。

因此,如果學術論文撰寫而言,只是擔任著作人助手,著作人指揮監督下提供勞務,像是:蒐集、整理資料、於口述著作筆記、協助電腦打字…,而沒有實際參與論文內容寫作,不是著作權法稱著作人。

,著作權屬於實際事創作人這樣原則有例外,受僱人職務上完成著作,以及接受他人出資聘請完成著作,著作權法規定這二種情形,可以透過契定誰是著作人,可以定著作財產權歸屬。

受僱人職務上完成著作,因為僱主支付薪水員工,員工接受僱主指示提供各種勞務,現在我們處知識經濟社會,勞務像過去,只是勞工工廠裡揮汗工作,是辦公室內事各種知識創作活動,這種情形下可能會產出受著作權法保護著作。

僱主承擔風險情況下(因為僱主支付薪水並代表會有著作產出),著作權法於這類職務創作著作權應該屬於誰所有,設計了例外規定。

著作財產權保護期間是公開發表後50年。

但契約僱用人為著作人者,。

Ⅱ依前項規定,受僱人著作人者,其著作財產權歸僱用人享有。

但契約著作財產權歸受僱人享有者,。

Ⅲ前二項稱受僱人,包括公務員。

」前述規定而言,來説,是僱主與員工間雙方契約定為第一優先適用,可以僱主(公司)是著作人,可以定受僱人(員工)是著作人;如果沒有定話,依法是以受僱人(員工)為著作人,但是,著作財產權是屬於僱主所有,説,員工是著作人,但享有著作人格權,著作財產權屬於僱主。

不過,要注意是,並不是員工任職於公司期間事創作成果,可以定歸屬於僱主所有,只有「職務上完成著作」,才能這樣定。

如果是員工下班後家中興趣事創作活動,還是回歸到著作權法原則,著作人是實際創作者,著作權屬於實際創作者,如果公司契約約定員工「非職務上完成著作」,著作權屬於公司所有話,這樣定會認為違反著作權法而。

是不是企業需要使用著作,要自行聘請員工事創作?不是,企業可以委託其他專家創作,著作權法這種情形產出的著作,稱為「出資聘請他人完成著作」。

接受他人出資委託事創作活動情形,創作成果著作權歸屬,和出資人願意支付價金有程度影響,著作權法使社會上這類交易活動能夠熱絡,因此,增設例外規定,出資人和創作人可以透過契約定著作權歸屬,開發、研究、專案,是屬於出資聘人完成著作情形。

著作權法第12條規定:「Ⅰ出資聘請他人完成著作,除前條情形外,該受聘人著作人。

但契約出資人著作人者,。

Ⅱ依前項規定,受聘人著作人者,其著作財產權依契定歸受聘人或出資人享有。

定著作財產權歸屬者,其著作財產權歸受聘人享有。

Ⅲ依前項規定著作財產權歸受聘人享有者,出資人得利用該著作。

」著作權法前述規定原則上是契約定為第一優先,可以約定出資人著作人,可以定受聘人著作人;如果沒有定著作人是誰時候,著作權法規定,受聘人(實際事創作人)為著作人,享有著作人格權著作財產權,但可以定受聘人享有著作人格權,出資人享有著作財產權;如果沒有任何定情形下,著作人格權和著作財產權是屬於受聘人(實際創作人),但是出資人可以「利用」出資完成創作成果。

至於出資人「利用」範圍,如果沒有定話,原則上會透過契約目的解釋來決定,讓出資人不致於剝二層皮。

公開發表權是指一個著作創作人,有權利決定他創作是不是要公諸於世。

什麼法律要賦予作者這樣權利呢?那是因為著作很地方於大家會著作與作者個人結在一起。

例如:有些人喜歡梵谷畫作,但有些人可能覺得覺得作者是不是精神狀態正常人,會畫出這樣畫作。

而且,怎麼創作者,會有不盡滿意作品,避免著作沒有作者下公諸於世,使作者受到不必要困擾,著作權法賦予作者可以決定是否公開發表其著作權利。

但是,作者著作公開發表,且著作確實公開發表後,不能禁止著作公開發表。

例如:畫家他創作參加某畫廊舉辦畫展,畫展期間經畫家畫賣知名收藏家後,收藏家要舉辦收藏展時,需要取得畫家有關「公開發表」,因為那畫公開發表過了,畫家不能事後認為畫得,禁止收藏家舉辦展覽。

著作人有禁止公開發表權利,於著作人保護,但如果著作人不同意公開發表,可能會影響著作外流通利用。

因此,著作權法於公開發表權有一些限制。

例如:公務員職務上完成創作,是不能主張公開發表權,而著作人其著作著作財產權讓或授權他人利用時、美術或攝影著作原件或製物讓或授權他人公開展示時或是依學位授予法撰寫並取得學位碩、博士論文,「推定」著作人公開發表,而員工職務上完成創作及出資聘人完成著作,如果著作財產權歸屬於僱用人或出資人,會「視為」著作人公開發表,這時候受僱人或受聘人是不能主張禁止僱主或出資人公開發表,著作人和著作財產權人或著作利用人間,有關著作人格權和著作財產權利用潛在衝突。

著作上標示作者名稱,可説是創作者生俱來需求,著作權法有關姓名表示權保護,即是基於這樣需求,讓著作人有權利要求他作品公開利用時,作品上表示或表示其名稱(包括:本名、筆名、藝名…),説,作者擁有自己決定著作上要標示什麼姓名權利。

表示姓名很理解,不過,什麼要包括表示姓名呢?那是因為某些情形下,作者並希望自己名稱自己著作一起,例如:為避免作者姓名公開遭法律上追訴或政治迫害、或是違反自己意願事著作,這時候姓名表示權賦予作者要求他人不得標示自己姓名權利。

此外,姓名表示權範圍包括到原著作衍生著作,説,如果將他人作品「改作」後公開利用時,例如:翻譯、改寫、拍攝影片方法改作別人著作時,要標示原作者姓名,否則,一樣有侵害姓名表示權問題。

所以,我們看到國內出版社發行國外著作翻譯作品時,會標示原作者姓名,而電影開場或結尾時,會這部電影是某一部説改編而來交待,這是因為每一個改作著作看得到原著作影子,應該要彰顯原著作作者姓名。

姓名表示權雖然是著作人格權,但並不是所有著作利用情形,適合表示著作人姓名。

因此,著作權法規定如果著作利用目的及方法,於著作人利益無損害虞,且違反社會使用慣例者,得省略著作人姓名或名稱。

例如:拍攝商品電視廣告時,使用音樂著作,畫面上標示作曲者名稱,可説是適方式表示著作人姓名,但是,如果一支電視廣告於廣播節目中播放時,播放秒數,去提及所使用背景音樂作曲者姓名,這時候省略作者姓名,並會認為是侵害姓名表示權。

禁止改變權著作人格權之一,是過去稱為「同一性保持權」規定限縮而來。

過去著作權法規定「同一性保持權」,是指沒有作者,任何人不得變更著作內容,確保著作後續散佈、利用時「同一性」及「完整性」。

但這樣保護現代著作大量商業利用情形,會使取得著作財產權受讓人或利用人,地變、修改著作符合實際需求,減損著作商業交易價值,例如:電腦程式著作中內含有bug,廠商因為無法取得原作者修改其程式碼,可能進行錯動作。

因此,修法時所謂「同一性保持權」限縮只有當他人歪曲、割裂,竄改或其他方法改變其著作內容、形式或名目,致損害著作人名譽時,賦予著作人禁止他人改變權利。

舉例來説,雖然投稿時簽署授權書,編輯自己文章進行修改及刊登,但如果編輯投稿內容,刪改到失去本來作者意思,例如:可能是贊成某議題文章,編輯修改後變成反對某議題論述,於作者名譽可能造成損害,這時候即使先前有過編輯可以修改內容,但因為編輯修改損害作者名譽,而認為有違反有關「禁止改變權」規定。

但是,如果是雜誌中使用照片,本來攝影家提供是彩色照片,而雜誌出版時灰階方式呈現,這時候雖然作品顏色確實改變了,但雜誌社只是應印刷成本或雜誌整體風格統一採灰階印刷,並沒有要改著作內容,這種印刷方式會著作人名譽產生損害,因此,攝影家不能因為灰階呈現效果不如彩色,主張雜誌社違反「禁止改變權」,應停止使用。

製權可以説是整個著作權法制核心,著作權法早期發展是來於印刷術普及利用,因此,當時立法者考量著作利用方式,可以説限於書籍印刷、發行。

印刷一種著作「製」行為,這是什麼著作權稱「Copyright」原因。

不過,於現代意義「Copyright」是泛指法律於作者其著作賦予保護,因此,像是印刷、影印這類「製」行為,另外稱為「製權」。

沒有著作財產權人,對他人著作加以製,只要不符合合理使用規定,會侵害「製權」。

「製」可説是著作利用方式,人碰到是製問題,因此,著作權法第44條到第63條有關個別合理使用條文,許多於他人著作合理範圍內「製」,列為合理使用規定,像是:老師學校教學目的,可以製他人著作一小部分發給同學上課練習使用、個人非營利目的,可以製他人著作自行利用、台北101大樓雖然是建築著作,遊客可以地將台北101大樓入鏡,雖然是攝影方式製台北101大樓,但依法是屬於合理使用,取得授權。

著作權法保護像重製這類有形著作利用方式之外,保護許多無形著作利用方式,公開口述權其中一種。

所謂公開口述,是指用言詞或其他方法公眾傳達著作內容行為。

舉例來説,我們公開場誦詩歌、短文,或是老師課堂上講授教材內容,是屬於公開口述行為,另外,如果是名嘴演講時候,演講內容錄音下來,然後,公開場播放錄音內容,這種方式是屬於一種公開口述行為。

不過,並不是所有著作權人享有公開口述權,因為只有「語文著作」才能利用語言加以口述,其他著作因為不能轉換語文形態呈現著作原貌,説,無法以口述方法來傳達著作內容,不能享有公開口述權。

例如,美術館工作人員導覽張大千畫作時,因為參觀民眾很多,所以,利用擴音器口述畫作內容,若是場民眾沒有看到畫作,還是沒有辦法工作人員詳細口述過程瞭解到畫作內容,這美術著作無法享有公開口述權原因,,美術館工作人員會因為口述畫作內容而有侵害公開口述權問題。

公開口述權算是產生爭議權利類型,因為我們會任意公開口述他人著作,而且,著作權法於活動中非營利性公開口述他人著作或是政治或宗教上公開演説,規定合理使用行為,因此,只有像是將他人著作當成自己演講或授課內容,產生侵害公開口述權問題。

另外,需要逐字逐句朗讀才算是侵權,如果整個演講或授課內容是講述他人著作主要內容,除非符合引用或其他合理使用規定,否則,司法實務認為構成公開口述權侵害。

公開播送權是隨著廣播、電視傳播技術發展而新增著作財產權種類,廣播、電視業者透過播送節目賺取廣告費用,應該支付權利金給著作權人才能符合使用者付費原則。

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來説,舉像廣播、有線電視、無線電視、衞星電視這類基於公眾直接收聽或收視目的,藉由無線電波或是有線電纜,廣播系統(broadcast)傳播著作行為,是屬於公開播送權範圍。

此外,著作權法有關公開播送定義,將他人播送聲音或影像透過廣播系統公眾播送,這種稱為二次播送或播送行為,是屬於公開播送權範圍。

舉例來説,公共電視透過無線電波錄製節目外播送,這是一個公開播送行為,因此,公共電視製作節目時使用到語文、音樂、視聽著作,要取得公開播送權才能合法進行公開播送;而有線電視業者接收公共電視節目,透過有線電視系統播送到消費者家中,這樣行為是屬於公開播送,要取得授權才能進行公開播送行為。

因此,除非公共電視代著作權人付費,否則,有線電視業者不能主張公共電視付過公開播送費用,需要支付一次,因為公共電視只是他自己公開播送行為付費。

愛迪生發明電影技術後,著作權世界產生了一種著作,視聽著作,而應視聽著作產生,有一種著作利用方式,利用放映機將電影內容公眾播放,廟會活動放映師現場架起大大的白布簾,大家自己搬著凳子去看隨風飄動免費電影,到現在電影院一張票價300元電影播放,是屬於公開上映行為,而且,只有視聽著作著作權人享有公開上映權。

產生困擾是並不是所有視聽著作播放,是屬於公開上映。

舉例來説,我們自己家裡看電視或DVD,因為並沒有「現場或現場以外場所公眾」播放視聽著作情形,所以,公開上映無關。

但是,如果是家庭以外多數人所在場合,或是不人可以進出的場所,像是私人俱部、錄影帶或碟影片播映場所(MTV)、旅館房間、遊覽車、火車、捷運供公眾使用交通工具,播放視聽著作,這樣屬於於公眾播放視聽著作行為,即構成「公開上映」。

因此,旅館裡或飛機上放映電影、遊覽車上播放伴唱帶讓遊客唱卡拉OK,要取得視聽著作公開上映授權(稱為「公播授權」)才能合法利用。

所以,千萬要注意並不是我們到書局買了家用版電影DVD,或是到影視出租店租DVD,可以公開場任意播放,因為這些DVD雖然是合法取得,但沒有附有「公開上映」合法授權,若是我們拿到學校或機關、組織公開場播放給大家看,除非符合合理使用規定,否則,會有侵害公開上映權問題。

公開演出是著作權領域裡獨立著作利用型態之一,因為留聲機發明之前,音樂著作只能透過現場歌手或是樂團演出讓觀眾欣賞,於音樂著作權人而言,銷售樂譜之外,於公開演出音樂有權收費是一種權利。

留聲機、唱片、錄音帶、CD普及利用後,公開演出是權利,這些科技於是價格,歌手或樂團現場表演帶到社會上每一個角落去,許多餐廳、百貨賣場,利用音樂來提昇氣氛,是一種公開演出行為,應該利益分享予著作權人。

事實上,世界上第一家著作權集體管理團體—法國SACEM,法國詞曲作家巴黎餐廳用餐時,發現餐廳演奏自己音樂,主張抵銷餐費而引發訴訟詞曲作家勝訴後,促使詞曲作家起來社會上商業型態公開演出加以收費。

時今日,著作權法賦予公開演出權著作類型包括:語文(主要是)、音樂(詞、曲創作)、戲劇、舞蹈著作,重製或公開播送現場表演,享有公開演出權,而錄音著作著作權人,其錄音著作公開演出時,則享有報酬請求權。

此外,公開演出並是要有人事演出,地透過擴音設備播放音樂CD或廣播電台節目,是屬於著作權法稱以「其他方法」現場公眾傳達著作內容公開演出行為。

因此,我們到百貨公司、服飾賣場,是7-11、全家便利商店,聽到廣播節目正在播放流行歌曲時,雖然廣播公司取得公開播送授權,但這些賣場而言,透過擴音設備播放行為,是另一個公開演出行為,要另外著作權仲介團體取得授權。

我們博物館或藝廊會看見一些名家書法、油畫、雕塑或照片展覽,這些展出書法、油畫、雕塑作品屬於「美術著作」,照片屬於「攝影著作」,如果這些作品沒有外發行話,著作權法賦予著作權人享有「公開展示」這些發行美術或攝影著作權利。

而所謂「發行」,是指散佈能夠公眾合理需要著作製物,因此,若是一張美術畫作,作者只有原稿,並有製作數量複製畫銷售,或是攝影作者只有洗出幾張照片供朋友分享,並沒有發行成明信片或攝影集,美術畫作或照片放在藝廊展示時,需要取得作者有關「公開展示」授權。

什麼只有發行美術及攝影著作享有公開展示權?那是因為美術或攝影著作很利用方式,供公眾欣賞,透過限制供公眾欣賞方式,可以提高其商業價值。

而限於發行美術及攝影著作,是因為發行情形,公眾可透過這些出版品欣賞到美術及攝影著作內容,沒有保護。

不過,若是讓著作權人可以禁止他人公開展示權利過,於取得美術或攝影著作人不合理,舉例來説,某收藏家花了數千萬元買了張大千潑墨荷花真跡,因為只有取得畫作所有權,並沒有買到畫作著作財產權,若是讓著作權人可以禁止收藏家公開展示畫作,豈不是反而讓社會上其他人享受著作帶來文化內涵提昇效益,並非著作權法意旨。

因此,著作權法第57條規定美術著作或攝影著作原件或合法製物所有人其人,可以公開展示該著作原件或合法製物。

著作權法稱「改作」,是指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法既有作品另為創作,因此,是有另外投入創意活動改變既有作品行為,才是改作,如果沒有另外投入創意,只是單純做變更或替換,並不是著作權法稱改作。

舉例來説,將哈利波原始英文版,翻譯中文版;金庸的神鵰俠侶改寫成劇本拍成電影,是所謂「改作」行為。

改作對象,是要受著作權法保護著作,古代説、史詩、畫作,或是著作財產權保護期間屆著作,可以成為改作對象,因此,三國演義、水滸傳章回説改編成電視劇本,改拍成電視劇,是屬於改作行為。

原則上改作他人受著作權法保護著作,應該要取得改作權人授權,不過,著作權法有少數合理使用規定,允許利用人沒有取得授權時,仍可以進行改作。

舉例來説,事翻譯研究學生提昇業翻譯功力,國外期刊專業論文翻譯中文,請教授協助指正翻譯缺點,因為著作權法允許個人非營利目的製,且明文規定這種私人製情形,可以改作他人著作,因此,學生只要這個翻譯稿件外散佈利用,會受到合理使用規定保護;老師教學目的製他人著作,可以是翻譯後製發學生;合理引用他人著作,可以進行翻譯行為,這些是屬於改作權限制。

編輯權是指著作權人有權決定自己著作,是否要選擇或編排他人編輯著作中。

什麼要著作權人這樣權利呢?主要是因為當著作收錄於他人編輯著作中,可能影響著作權人自己著作商業價值,可能是影響,例如:收錄文壇知名人士編輯新秀作品集中,可以增加作者文學地位,並進而刺激作者著作銷售;可能是影響,例如:出版社若出版張愛玲短篇説選集,因為消費者可能只要買一本,可以所有作品看完,可能會影響原本收錄這些短篇説書籍銷售。

著作可能因為他人進行編輯而受到影響時,應該給予著作權人決定是否他人編輯自己著作及後續利用權利。

編輯是社會活動,例如:學術期刊一種編輯著作,出版單位編輯人員多數專家學者來稿,透過審查機制「選擇」適合刊登稿件,並加以「編排」後出刊,一種編輯行為,作者投稿時所簽署授權書,包含這樣編輯行為授權;數位時代中資料庫建置,是學術基礎建設,資料庫業者期刊論文著作權人取得授權時,會要求著作權人「收錄」於資料庫中,並得依資料庫格式或數位化之需求進行修改,這是著作權人資料庫業者進行「編輯」説。

過去見夜市或路邊賣盜版軟體或CD人,有時候想,是壓片工廠造成損害,還是賣盜版片人造成損害?過去著作權法沒有規定「散佈權」,只有賣盜版片人第87條部分,規定「視為」侵害著作權行,説,本來應該不是著作權侵害,但「作」是著作權侵害來處理。

感覺起來賣盜版人侵害。

然而,我們可以想像,若是沒有銷售管道,壓盜版片工廠沒有辦法透過大量侵害製權行賺到錢,因此,民國92年著作權法修正時,賣盜版品這樣行為,從「視為」侵害著作權行,改為賦予著作權人一個「散佈權」,只要是沒有著作權人而讓著作製物所有權多數人或人(包括:販售及贈送),不符合合理使用規定,屬於散佈權侵害。

出租是一種著作散佈方式,著作權法規定著作權人於他作品享有出租權,説,著作權人作品出版、發行獲得報酬之外,可以他作品出租有消費者閲覽或利用,可以授權專門出租業者事出租活動。

舉例來説,電影公司可以電影DVD授權影音光碟出租店進行出租,收取授權出租權利金,影音光碟出租店取得合法出租權利後,電影DVD出租予消費者,會有侵害出租權問題。

不過,要特別説是,這類著作權人授權出租作品,限於家庭或非公開場播放,因此,如果將出租店租來電影DVD公開場所向公眾播放,另外涉及「公開上映權」行使,消費者使用合法租來電影DVD,取得「公開上映」授權,「公開上映」行為,一樣是會有侵權問題,要注意。

不過,日常生活中,我們可以看到許多漫畫、説出租店,這些出租店是不是有著作權人取得「出租權」授權呢?答案是:沒有。

什麼著作權法明明保障著作權人出租權,可是這些出租店可以不用取得出租授權可以合法營業?這是因為著作權法第60條規定,「著作原件或其合法著作製物所有人,得出租該原件或製物。

但錄音及電腦程式著作,適用。

」因此,出租店只要合法買進説、漫畫,可以著作權法第60條,所有人身分出租,但如果是購買盜版品話,沒有辦法享受到第60條合理使用保護了。

,並不是所有著作只要買來可以出租,「錄音著作」和「電腦程式著作」製,所以,並沒有這2種著作出租列為合理使用行為,這是我們國內沒有看到唱片或電腦程式出租店原因。

過去有一些商店,家用電視遊樂器和遊戲一起擺店裡出租給小朋友玩,因為遊戲內含「電腦程式著作」,認為是侵害電腦程式著作出租權行,要注意喔!表演是指既有著作演技、舞蹈、歌唱、彈奏樂器或其他方法加以詮釋,例如:大提琴家馬友友演奏巴哈、韋瓦第人作品、張惠妹演唱張雨生詞曲創作「姊妹」,馬友友或張惠妹演出著作權法保護「表演」,而馬友友及張惠妹著作權法稱「表演人」。

著作權法什麼要保護表演人?主要是因為表演人於著作普及、推廣扮演很角色,沒有、表演人及其努力,許多作品可能會埋數以萬計創作中見天日。

然而,如果於表演人權利保護多了,有可能造成著作流通上困難,因此,著作權法於表演人保護,限於第一次公開演出權、公開播送權,只要表演人他人重製或公開播送後,表演人於後續公開演出、公開播送享有任何權利,例如:馬友友獨奏音樂會,馬友友公共電視錄製現場表演後,公共電視後續公開場合播出DVD或電視頻道公開播送,馬友友沒有權利主張,因此,一開始錄製時候,簽約寫相關利潤分享條件。

著作權法目的,是促進國家文化發展,保護著作人著作權是一種用來鼓勵著作人事創作活動方式。

避免過度保護著作權,反而阻礙國家文化發展,因此,著作權法於著作財產權保護期間加以限制,只要著作受法律保護期間屆後,成為全民文化財產,受著作權法保護,人人可以利用。

著作財產權保護期間,我們聽到是著作人加上死後50年,不過,著作權法規定繁複,可以下述幾個原則來掌握:1.自然人(著作人是個人情形)創作,攝影、視聽、錄音和表演外,著作財產權保護期間,是著作人(生存期間)到死亡後50年(第50年當年後一天)。

2.自然人創作,如果生前沒有發表,死亡後公開發表,保護期間是到死亡後50年,但是,如果是死亡後40年50年間第一次公開發表話,第一次公開發表後起算10年。

3.法人著作,例如:受僱或者受聘完成著作,定著作人公司或法人組織情形,所謂法人著作。

著作財產權保護期間是公開發表後50年。

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若是自然人創作完成取得著作權後,另外移轉著作財產權公司,是自然人著作。

如果創作完成後50年沒有公開發表,那著作財產權是隻保護到創作完成後50年。

4.攝影、視聽、錄音和表演保護期間,無論是法人或自然人創作,是公開發表後50年,公開發表著作,保護到創作完成後50年。

攝影、視聽、錄音和表演於其他著作,其保護期間,這是因為這些著作利用一些既有設備、既有著作或民俗創作,作者投入心力,來説;同時牽涉到整個文化經濟發展問題,適合予過時間保護。

因此,如果像彎彎24歲畫MSN心情大頭貼,這是著作權法保護美術著作,保護期間加上50年,合理預期會保護超過100年,即使是彎彎的孫子能享受到著作權帶來收益喔!著作人享有著作權,可不可以賣其他人?答案是,「著作人格權」因為具有表彰著作人個人「人格權」特性,所以,可以讓其他人,説,著作人確定後,不會變動。

但是,具有財產權性質「著作財產權」,主要表彰是著作所代表財產價值,可以轉讓其他人。

舉例來説,金庸可以他寫天龍八部著作財產權,高價賣出版社,但是,金庸是天龍八部著作人,出版社雖然是著作財產權人,但出版時候,作者標示金庸名字。

此外,著作財產權雖然可以讓其他人,但是,我們要注意著作「原件」讓和著作財產權讓,是二件事。

舉例來説,張大千「江山萬裏圖」人民幣7300萬元拍賣會上成交,收藏家買到是「江山萬裏圖」原件,但是,「江山萬裏圖」著作財產權,並不是附隨著畫作原件一併讓收藏家,收藏家花了這麼多錢,取得只有原件「所有權」。

因此,如果有人想「江山萬裏圖」拿來製作大型藝術磁磚,要找誰授權?是要找著作財產權人,而非收藏原件收藏家喔!著作人著作財產權讓其他人獲取代價之外,因為讓是交易,將著作財產權讓別人,讓部分不能再主張權利了,著作財產權這個保護期間無體財產權而言,其作者,因此,見情形還是著作授權別人利用。

外授權收取使用報酬增加著作經濟價值外,促進著作社會上流通關鍵所在。

著作財產權人進行授權時,可以透過契約授權時間、授權地區、授權權能範圍(例如:製權、公開傳輸權、公開播送權)、授權對象、可否進行授權、權利金、專屬授權或非專屬授權條款,被授權人進行協商,進而簽定授權契約。

不過,要注意是,著作權法規定,若是授權定不明話,會推定授權,因此,應該授權契約中,授權範圍及條件定。

見區授權型態方式,專屬授權或非專屬授權。

所謂專屬授權(Exclusive License)是指授權契定範圍內,著作權人不得授權第三人授權範圍衝突權利,連著作權人自己可以自行利用。

見專屬授權契約出版契約,出版社確保自己印刷、編輯、行銷上投資回收,會契約中要求作者可以自行出版或授權他人出版或類著作。

使專屬授權被授權人行使權利,著作權法明文規定專屬授權被授權人,得以自己名義訴訟上行為,説出版社如果有人盜印情形,可以透過作者,自己法院提起侵權訴訟。

授權人有資源投入情形,會要求著作權人專屬方式進行授權,避免專屬授權後,被授權人沒有努力積極行使權利,著作權人會相應地要求被授權人提供權利金保證,或是保留某些條件下終止授權權利。

至於非專屬授權(Non-exclusive License)其實指專屬授權以外其他授權型態,像是:電腦軟體、資料庫使用授權、廣播或電視公司取得音樂公開播送授權、電影院所取得電影公開上映授權。

非專屬授權特色同時可能有許多被授權人存在,大家可以使用著作,這是著作權作無體財產權特色。

不過,非專屬授權情形,因為授權人取得利用著作權利,著作權法規定,除非著作財產權人,否則非專屬被授權人可以他授權權利「授權」給其他人使用。

無論是專屬授權或是非專屬授權被授權人,當著作權人授權後著作財產權移轉或專屬授權其他人時,先前取得合法授權被授權人,會受到影響。

例如,公司如果Office著作財產權賣其他公司,公司不能要求國內Office合法使用者,要付費取得授權才能繼續利用,這樣規定於授權人有保障。

這裏編輯要告訴讀者自己開店如果沒有貨源話,知道賣什麼,可以去做代理,無論是做擬是實物。

學可以來下面店鋪看看,可以看一下兩個連接。

安全小提示:保證交易安全性。

注意密碼不要設置得過,建議使用“英文字母+數字+符號”組合密碼。

第二步,打開頁面中,會提示沒有支付寶賬號,點擊“點擊這裏完成支付寶賬號”。

彈出的頁面中輸入姓名、證件類型及號碼、支付寶密碼內容,單擊“保存並啓支付寶賬户”鈕。

第三步,支付寶賬號後,回到頁面,下F5鍵刷新頁面。

單擊“申請支付寶個人實名認證”鈕,閲讀支付寶認證服務條款後,單擊“我閲讀…”鈕繼續。

第四步,提示填寫個人信息,單擊“下一步”;接着,選擇身份證件核實。

可以選擇“在線上傳”或“郵寄”身份證件複印件,單擊“下一步”;然後,輸入銀行卡信息,包括開户行、銀行卡號、省份、城市,輸入完成後,一日內等待支付寶匯款。

友情提示:如果在線上傳身份證件複印件,圖片文件大小要控制200KB以內;如果是IC身份證,還需要提供背面圖片。

第五步,一日後,打開“我淘寶”,認證區域點擊相應鏈接打開“支付寶認證”頁面,“銀行賬户核實”區域點擊“確認匯款金額”,然後輸入支付寶你銀行賬號注入資金數目,單擊“確定”鈕。

如果金額核無誤,才算完成了淘寶整個身份認證過程。

技巧:拍攝圖片時,建議使用背景,比如白色桌面,要突出主體,保證,保證圖片大,J、120KB以內,格式建議JPG。

要淘寶開店鋪,要符合認證會員條件之外,還需要發佈1 0件以上寶貝。

於是,整理商品資料、圖片後,您要開始發佈第一個寶貝。

友情提示:“一口價”有價格,買家可以購買;“拍賣”無底價起舶,讓買家競價購買。

第二步,選擇類目,自己商品選擇類目。

比如我選擇了 郵幣/古董/字畫/收藏/字畫書法碑帖/國畫/走獸寶貝。

單擊“選好了,繼續”鈕繼續下一步。

第三步,填寫寶貝信息,這一步。

,“寶貝信息”區域取一個標題,單擊“瀏覽”鈕來上傳寶貝圖片,輸入寶貝描述信息、寶貝數量、開始時間、有效期;接着,“交易條件”區域輸入寶貝售價、所在地、運費、付款方式內容;其他信息保持默認設置,比如默認使用支付寶支付。

後,單擊“確認無誤,提交”鈕來發佈該寶貝。

如果發佈,下面會出現一個頁面。

點擊“這裏”可以查看發佈寶貝頁面,點擊“繼續發佈寶貝”可以繼續發佈寶貝。

友情提示:買家沒有出價時,如果要修改發佈寶貝信息,可以到“我淘寶一我是賣家。

出售中寶貝”中進行編輯、修改。

寶貝發佈完成後,進行定期、添加,以免店鋪系統刪除。

(1)寶貝起一個標題,可以加上關鍵詞,符號,比如★●◆▲字符;
(3)寶貝定價要合理,可以取同類商品價格一個中價;
(4)運費郵資標合理,可以參考其他同類商品。

能讓自己店鋪早日開張,我當初是一口氣發佈了1 0個寶貝,花去了整整大半天時間,發完後迫不及待地打開“我淘寶。

免費開店”。

接着,打開頁面中店鋪取名,我取了一個“祺寶齋”名字;“店鋪類目”中可以選擇寶貝屬類目;“店鋪介紹”中輸入店鋪簡介內容。

後,單擊“提交”鈕,在出現頁面中出現了“!您店鋪創建…”字樣,並提供了店鋪地址。

免費開店後,買家可以獲得一個屬於自己空間。

和傳統店鋪,能營業、吸引顧客,需要店鋪進行相應“裝修”,主要包括店標設計、寶貝分類、推薦寶貝、店鋪風格。

登錄淘寶,打開“我淘寶—我是賣家—管理我店鋪”。

左側“店鋪管理”中點擊“基本設置”,打開頁面中可以修改店鋪名、店鋪類目、店鋪介紹;主營項目要手動輸入;“店標”區域單擊“瀏覽”鈕選擇設計店標圖片:“公告”區域輸入店鋪公告內容,比如“歡迎光臨本店!”,單擊“預覽”鈕可以查看到效果。

寶貝進行分類,是買家查找。

打開“管理我店鋪”頁面中,可以左側點擊“寶貝分類”;接着,輸入分類名稱,比如“文房四寶”,並輸入排序號(表示排列位置),單擊“確定”鈕添加。

單擊對應分類後面“寶貝列表”鈕,可以通過搜索關鍵字,來添加發佈寶貝,進行分類管理。

淘寶提供“推薦寶貝”功能可以你6件寶貝拿出來推薦,店鋪位置進行展示。

只要打開“管理我店鋪”頁面,左側點擊“推薦寶貝”:然後,可以打開頁面中選擇推薦寶貝,單擊“推薦”鈕。

店鋪風格適合寶貝:買家感覺,選擇色彩淡雅、看起來風格。

我選擇了“綠野仙蹤”風格模板,右側會顯示預覽畫面,單擊“確定”鈕可以應用這個風格。

友情提示:開店後,如果你店鋪中出售、寶貝數量三週於1 0件,會收到淘寶一封寶貝數量提升提醒信;過兩週,10件,店鋪釋放;過一週,寶貝數量於10件,店鋪刪除。

店鋪裝修後,一個煥然頁面出現面前。

前者可以各省或各城市論壇上進行,如果有允許發佈廣告板塊,可以發廣告帖,內容要詳細,商品圖片要,並保持定期和置頂。

,通過淘寶搜索功能,搜索所有店鋪,記下熱門店鋪掌櫃名稱。

如果答應交換,後,打開“我淘寶_我是賣家。

管理我店鋪”,左側點擊“友情鏈接”,然後輸入掌櫃名稱,單擊“增加”鈕。

友情提示:如果要刪除友情鏈接.可以該頁面下方勾選店鋪名,單擊“刪除”鈕。

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